Филиал №30
Московской областной коллегии адвокатов Адвокатской палаты Московской области

Наш адрес: 129128, Москва, Кадомцева пр. 15, оф. 4

+7 (499) 235-73-36
+7 (903) 723-04-81

Обратившись к нам, Вы получите
исчерпывающую консультацию и помощь.


 РЕШЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ И ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

Часть вторая.

Решения  апелляционной   и  кассационных инстанций

Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда в апелляционном определении от 28 октября 2015 года указала, что «судом первой инстанции постановлено решение, об отмене которого просит Казаков по доводам апелляционной жалобы, в обоснование которой указывает, что Казаков не был извещен о дате и времени слушания дела, тем самым не имел возможности представить возражения в опровержение доводов истца; виновность водителя Казакова в совершении ДТП вызывает сомнения, польку в возбуждении административного дела в отношении Казакова было отказано». (прим. авт.: последний абзац и его достоверность вызывают сомнения  теперь уже у Казакова).

Разрешая заявленные требования по существу, суд первой инстанции правомерно применил к спорным правоотношениям положения вышеуказанных  правовых норм, оценил имеющиеся доказательства  в совокупности, и учитывая, что ответчик Казаков, являющийся виновником ДТП, неправомерно отказал истцу в возмещении разницы между страховым возмещением и фактическим размером ущерба в размере 497.626 руб. 84 коп., в связи с чем пришел  обоснованным выводам о взыскании с Казакова в пользу Мукина 497.626 руб. 84 копеек страхового возмещения.

Доводы апелляционной жалобы о том, что Казаков не был извещен о дате и времени слушания дела, тем самым не имел возможности представить возражения в опровержение доводов истца, не могут служить основаниями к отмене решения суда, поскольку опровергаются материалами дела. Так, суд первой инстанции извещал Казакова о дате, времени и месте судебного заседания путем направления повесток, которые были возвращены за истечением срока хранения. Обязанность по извещению сторон о месте и времени судебного заседания суд исполнил надлежащим образом.

Таким образом, каких-либо нарушений при  рассмотрении дела не допущено.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что судебное разбирательство по настоящему делу неоднократно откладывалось, в том числе, в связи с неявкой ответчика, поэтому суд правомерно пришел к выводу о злоупотреблении ответчиком процессуальными правами, что недопустимо в силу положений ст.35 ГПК РФ.

Настоящее гражданское дело находится в производстве суда длительное время, для проверки доводов сторон, а согласно п.1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод закреплено право каждого при  определении его гражданских прав и обязанностей на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

С учетом требований этой нормы, а также подп. «с» п.3 ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах судопроизводство по уголовным и гражданским делам должно осуществляться без неоправданной задержки, в сроки, позволяющие оптимально обеспечить право граждан на судебную защиту. Для реализации положений международных договоров, обеспечения прав граждан и организаций на справедливое и своевременное рассмотрение  и  разрешение  дел  ГПК РФ устанавливает специальные сроки.

Доводы жалобы о том, что «виновность Казакова в совершении  ДТП вызывает сомнения, польку  (так в тексте) в возбуждении административного дела в отношении Казакова было отказано (?), не могут служить основаниями к отмене решения суда, поскольку как следует из материалов дела и материалов административного дела, именно действия водителя Казакова состоят в прямой причинно-следственной связи с ДТП и его последствиями, поскольку именно он нарушил п.п.8.12 ПДД РФ, что зафиксировано в определении об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 14.07.2012 горда, составленного инспектором ГИБДД;  данное определение не отменено. Иного, вопреки ст.56 ГПК РФ ответ (так в тексте) не доказал. При этом сам довод направлен на переоценку доказательств по делу, что недопустимо в соответствии с положениями  ст.67 ГПК РФ.

Суд с достаточной полнотой исследовал все обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным доказательствам, выводы суда не противоречат материалам дела, юридически значимые обстоятельства по делу судом установлены правильно, нормы материального права применены верно. Оснований для отмены решения суда не имеется. Руководствуясь ст.ст.328,329 ГПК РФ, судебная коллегия определила: решение Бутырского районного  суда Москвы от 3 сентября 2015 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Казакова – без удовлетворения.

Кого или что защищает сегодня наша судебная власть? Человека, его права и свободы, которые статья 2 Конституции провозглашает главными ценностями в государстве? Или, может быть, истину? Нет, судебная система защищает только Следственный комитет с прокуратурой и самое себя от них.

 

                                                                                       Л.Никитинский, 

                                                                                      “Запись сделана. Забудьте”. 2 декабря 2015 года.

 

 

В уголовном производстве существует так называемый “особый порядок”, когда в течение только одного года были вынесены обвинительные приговоры в отношении более 600.000 граждан. При этом даже судьи зачастую не знают, а тех ли они осудили, действительно ли именно эти люди совершили преступления, доказана ли их вина, чем вызвано их признание и согласие с предъявленным обвинением  и  таким  рассмотрением дела. В таких процессах прокурор молчит, дежурный адвокат тоже помалкивает, а суд, в отсутствие заявленных сторонами ходатайств, даже когда что-то видит или о чем-то догадывается, вынужден выносить обвинительный приговор, “устанавливая”  таким  образом   “формальную истину”.

В гражданском судопроизводстве сейчас существует теперь еще более изощренный порядок рассмотрения дел, который страшнее уголовного, хотя бы потому, что в уголовном процессе подсудимый  находится в зале, отвечает на вопросы и своим присутствием создает видимость правосудия. В гражданском процессе этого нет. Речь прежде всего идет о делах, которые рассматриваются в отсутствие ответчика и которые почему-то  во многих случаях заочными не называются, хотя являются таковыми.

Совсем недавно по телевидению была рассказана история, когда муж женщины, находившейся на стационарном лечении в результате дорожного происшествия, обратился  в суд с иском о разводе,  подделал ее подпись на почтовом уведомлении, в результате чего дело было рассмотрено в отсутствие ответчицы, которая таким образом была надлежащим образом уведомлена.  Потом, случайно узнав в судебном решении, ответчица обратилась  в  этот  суд с заявлением,  вынесенное решение было отменено.

13 мая 2013 года Чертановским  районным судом Москвы было вынесено заочное решение по иску Вакатовой в  связи с неявкой ответчика; при этом судья разъяснила право ответчика подать в суд, принявший это решение, заявление об отмене в течение  семи суток со дня вручения ему копии.  Узнав о состоявшемся в отношении него решении ответчик обратился в тот же суд с заявлением, в котором  просил  об отмене этого решения и новом рассмотрении гражданского дела;  он указал, что  был лишен возможности представить суду свои возражения, судебные повестка была получена им буквально на следующий день после вынесения судебного решения. Ответчик, заслуженный человек, обманутый таким правосудием,  представил документы на отпуск,  ксерокопии почтового конверта. Судья своим  определением отменила свое же решение и назначила дату нового рассмотрения дела, в ходе которого доводы ответчика были объективно рассмотрены судом первой инстанции.

 

22 июня 2015 года  судьей Домодедовского городского суда Московской области Курочкиной М.А. вынесено заочное решение в интересах  организации, при этом ответчик Староверов В.А. не был извещен о времени и месте судебного заседания, был лишен возможности представить  свои доводы и возражения, объяснить ситуацию, заявить об исследовании имеющихся доказательств, подтверждающих его невиновность. Кроме того, случайно узнав о предъявлении к нему гражданского иска, ответчик Староверов своевременно  и письменно сообщил суду об уважительных причинах своей неявки, пребывании в Республике Беларусь, и совсем не просил рассмотреть дело в его отсутствие. В заявлении об отмене судебного решения ответчик указал, что при таких обстоятельствах гражданское дело не могло быть рассмотрено в порядке заочного производства. Кроме того, он указал, что в обоснование принятого судом весьма поспешного решения в рамках гражданского дела положено представленное представителем ответчика так называемое очередное “промежуточное”  решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое, как и многие другие, вынесенные ранее,  уже было отменено. 

Последующее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 6 июня 2015 года также отменено как незаконное и необоснованное для проведения дополнительной проверки, направленной на объективное установление всех обстоятельств ДТП и обоснованную юридическую оценку действий его участников, как следовало из письменного ответа начальника контрольно-методического отдела  Следственного департамента МВД РФ.

Судья Домодедовского суда,  абсолютно не разобравшись в деле,  самостоятельно, в отсутствие всех участников производства приняла решение по иску в отношении Староверова в то время, когда материал проверки находился в производстве следствия и процессуальное решение по делу о ДТП принято не было, как не было принято оно и на момент обращения ответчика в  суд  с соответствующим заявлением об отмене судебного решения как незаконного и необоснованного.

Ответчик Староверов, мотивированно утверждая о грубом нарушении его законных прав и интересов, обоснованно утверждал, что принятое судом непонятное заочное решение, основанное на недостоверных данных, представленных истцом, тем более не может быть законным и обоснованным и подлежит отмене. Таким образом, он просил рассмотреть его заявление и приостановить производство по гражданскому делу до окончания проверки по факту ДТП, проворимой в настоящее время в порядке статей  144-145 УПК РФ.

Однако от помощника судьи  Староверов услышал, что решение в отношении него заочным не является,  судьей ему было разъяснено его право обратиться  в  областной суд в порядке апелляционного производства.

Своевременно Староверов представил в городской суд теперь уже свою апелляционную жалобу, написал он также (на всякий случай) и заявление о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы на решение суда; указал, что о рассмотрении гражданского дела ему стало известно лишь 16 июня 2015 года от родственников, которые пришли к следователю  и который сказал им о предъявлении к нему исковых требований. Родственники Староверова сразу обратились  в суд с просьбой предоставить сведения о наличии гражданского дела, услышали, что дело могут предоставить лишь ответчику, а так как он в настоящее время отсутствует, он может подать телеграмму  с просьбой перенести судебное заседание на более поздний срок, что он и сделал. В то же день им была направлена в суд телеграмма о пребывании его на санаторно-курортном лечении, которое будет окончено 25 июня. Уже позже выяснилось,  что эта телеграмма в деле  почему-то отсутствует. Он обратился в суд с заявлением с просьбой ознакомить его с материалами дела, однако данным правом  он сумел воспользоваться лишь  30 июля.  Лишь именно тогда ему стало известно о том, что дело было рассмотрено судом в его отсутствие и 22 июня решение было вынесено.

Ответчик указал, что суд вынес решение в его отсутствие, не известив его должным образом о дате и времени судебного разбирательства и не располагая данными о его надлежащем уведомлении; более того, в протоколе судебного заседания были абсолютно неправильно указаны все его паспортные данные (число, месяц, год рождения, место рождения  и   даже  место регистрации ( это к вопросу, кого и когда суд надлежаще уведомлял).

Ответчик писал, что просит принять во внимание личную инициативу ознакомиться с делом, о вынесенном решении он извещен не был, также как о дате, месте и времени непосредственно самого судебного заседания.

 Несмотря на то, что решение суда первой инстанции состоялось 22 июня 2015 года, дело почему-то “потерялось”,  потом  в результате настойчивости Староверова и его представителя было найдено  в архиве суда. По настоящее время дата рассмотрения жалобы в областной суде отсутствует, само дело находится у судьи, которая, по словам ее помощников,  “разбирается  с делом”. Таким образом, уже февраль 2016-й года, что происходит с этим многострадальным делом, неизвестно, как неизвестно и очередное процессуальное решение следствия по весьма коррумпированному делу о ДТП, которое заинтересованные лица делают весьма спорным. 

 

                                                    -Не расстраивайтесь, адвокат, апелляционная коллегия Мосгорсуда даст надлежащую оценку Вашим доводам.

                             -Обескураживает меня Ваша уверенная усмешка.

-Это не усмешка, адвокат. Это реакция, в отличие от Вашей. Это, если хотите, оценка нашего правосудия.

 

                                      Из диалога адвоката с помощником районного прокурора в зале судебного  заседания Симоновского районного суда Москвы по гражданскому  делу. 5 ноября 2015 года.

3 сентября 2015 года судьей Бутырского районного суда Москвы  Завьяловой С.И. в порядке ст.167 ГПК РФ, в отсутствии ответчика, по мнению суда, “извещавшегося о времени и месте судебного заседания надлежащим образом по последнему известному месту жительства”, вынесено решение в интересах  истца Мукина Д.В., при этом ответчик Казаков Н.В. не был осведомлен  о времени и месте судебного заседания, был лишен возможности представить свои доводы, возражения и доказательства, объяснить ситуацию  и обстоятельства ДТП.

Ответчик Казаков Н.В. не сообщал суду об уважительных причинах своей неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие, так как ему ничего не было известно о дате, времени, месте  и  самом факте  рассмотрения судом гражданского иска в отношении него.

Таким образом, он не был надлежащим образом уведомлен о времени и месте судебного заседания.

Кроме того, дело судом было рассмотрено в отсутствие всех участников процесса – истца, ответчика, третьего лица Карташовой, даже без истребования и какой-либо проверки материалов административного дела  из  ОГИБДД и обстоятельств дорожного происшествия.

Кроме того, суд был лишен возможности вызвать, привлечь к участию в деле в качестве третьего лица и допросить в судебном заседании водителя Кожухова А.М. – второго участника ДТП, который был привлечен к административной ответственности по ст.12.26 ч.1 КоАП РФ за управление ТС в  состоянии алкогольного опьянения.

В апелляционной и кассационной жалобах на решение суда первой инстанции ответчик Казаков писал, что при таких обстоятельствах вызывает удивление факт признания события страховым случаем и осуществление ОСАО “Ингосстрах”, очевидно по представленным подложным документам, выплаты в сумме 120.000 руб.

Таким образом, истцом в обоснование заявленных  требований были представлены в суд заведомо недостоверные или не соответствующие обстоятельствам дела доказательства, что повлияло на решение суда и имеет существенное значение для рассмотрения настоящего гражданского дела.

В тексте искового заявления гражданин Кожухов не указан вообще, на  месте совершения ДТП он отказался от дачи каких-либо объяснений, как следует из рапорта инспектора ДПС от 14.07.2012 года.

При таких обстоятельствах виновность водителя  Казакова в совершении ДТП вызывает сомнения; в возбуждении дела об АП в отношении Казакова было отказано, как следует из определения  ГИБДД  №1381 от 14.07.2012 года.

Не соответствуют механизму взаимодействия  ТС и абсолютно несопоставимы также  и механические повреждения автомобилей, указанные в Справках о ДТП, в связи с чем вызывает справедливые сомнения и обоснованность  явно завышенной значительной суммы (617.626 руб. 84 коп.)  причиненного материального ущерба, указанная в иске, предъявленном почему-то  спустя  три года после происшествия (согласно Справке о ДТП в результате происшествия  у автомобиля ответчика Казакова повреждена лишь декоративная накладка переднего колеса кузова, и только).

Таким образом, при таких обстоятельствах невозможно достоверно установить повреждения при ДТП, чтобы определить стоимость восстановительного ремонта.

Суд первой инстанции, очевидно в силу своей загруженности,  не обратил никакого внимания, что экспертное заключение №05-09-12  “О результатах независимой технической  экспертизы состояния ТС в связи с необходимостью проведения восстановительного ремонта”, выполненное  “независимым” ООО “ЭкспертСервис”  4 сентября 2012 года, включает лишь  “калькуляцию №000000”, что одно это уже вызывает  лишь удивление. В представленном же договоре  “на выполнение работ по технической экспертизе АМТС” за №05-09-12 от 4 сентября 2012 года  отсутствует подпись Мукина, а  “Генеральный директор” ООО “ЭкспертСервис”  в  Москве  Ануфриева  и эксперт Пичугин являются почему-то  “членами  СРО НП “межрегионального союза оценщиков Ростов-на-Дону”. Однако, если в Договоре №05-09-12 от 4 сентября 2012 года указаны  “оценщики-исполнители” Ануфриева и Пичугин, то “Заключение” подготовили “руководитель Ануфриева  и   эксперт Поконов”, данные о котором  вообще отсутствуют в документах.

Таким образом, “экспертное заключение” от 4 сентября 2012 года выполнено в нарушение требований  статей 9, 10, 11  Федерального закона РФ “Об оценочной деятельности”, с грубыми нарушениями закона  и поэтому является ничтожным, а действия  “независимого” ООО “ЭкспертСервис”  по составлению “экспертного заключения “ (калькуляции №000000)  -  незаконными.

С учетом изложенных обстоятельств суды первой и второй инстанций были не вправе делать выводы о восстановительном ремонте аварийного автомобиля на основе представленных истцом ничтожных документов, не имеющих юридической силы.

При таких обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит. Кроме того, не соблюден досудебный порядок рассмотрения гражданского спора, требование о возмещении ущерба в досудебном порядке ответчику не предъявлялось.

При таких обстоятельствах суд принял решение на  совершенно недопустимых и недостоверных доказательствах, без  какой-либо проверки  и исследования  этих доказательств, положенных в основу судебного решения,  в связи с чем  обжалуемое судебное решение  не является законным и обоснованным.

Таким образом, принятое судом 3 сентября 2015 года решение, основанное на заведомо неправильных и недостоверных данных, умышленно представленных недобросовестным истцом, не может быть законным и обоснованным и подлежит отмене.

 Судом первой инстанции нарушены требования ст.195 ГПК РФ и пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года №23 “О судебном решении”.

Неявка ответчика Казакова в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, так  как  не  был  даже осведомлен о дате и времени судебного заседания. Принятие судом решения при таких обстоятельствах не соответствует требованиям  пункта 2 части 4 ст.330 ГПК РФ. Ответчик Казаков ссылается на изложенные в настоящем заявлении обстоятельства и представляет доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда, в соответствии с требованиями ст.242 ГПК РФ.

Таким образом, судом первой инстанции были неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы суда, изложенные в обжалуемом решении,  не соответствуют обстоятельствам дела, чем нарушены требования пунктов  1  и 3 части 1 статьи 330 ГПК РФ, что является основаниями для отмены решения суда  в апелляционном порядке.

Решение суда первой инстанции не является правильным по существу. Однако суд второй инстанции, формально рассматривая дело в апелляционном порядке, безмотивно отказал в удовлетворении всех заявленных ходатайств, направленных на установление обстоятельств, имеющих значение для дела.

При этом если суд первой инстанции в решении указал, что “ответчик Казаков в судебное заседание не явился, о дате и месте судебного заседания извещался надлежащим образом”, то в суде второй инстанции в ответ на  разумные доводы ответчика и его представителя было заявлено, что  “судом были приняты исчерпывающие меры к извещению ответчика”.Однако подобное “надлежащее извещение” ответчика и рассмотрение его дела таким образом лишило  его право на правосудие и справедливое решение. Судом первой инстанции были нарушены и рекомендации, содержащиеся в постановлении Пленума ВАС РФ “О некоторых вопросах и практике рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица” №61 от 30 июля 2013 года, применимые при рассмотрении данного спора.

Судами первой и второй инстанции нарушены правила доказывания. Если  районный суд дело по существу  фактически не рассмотрел, то апелляционная инстанция отказала во всех заявленных ходатайствах, а именно: о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц водителя Кожухова и ОСАО “Ингосстрах”, допросе в судебном заседании суда апелляционной инстанции ответчика Казакова, истребовании  административных материалов  по фактам ДТП  и  привлечения водителя Кожухова к административной ответственности, направлении запроса в ОСАО “Ингосстрах”  с целью проверки обстоятельств признания события страховым случаем и осуществления, очевидно по подложным документам, выплаты в сумме 120.000 руб., установлении виновности одного из водителей в ДТП, вызове и допросе в судебном заседании эксперта-оценщика Поконова, назначении оценочной экспертизы стоимости восстановительного ремонта аварийного автомобиля с целью проверки достоверности  экспертного заключения №05-09-12 “О результатах независимой технической  экспертизы состояния ТС в связи с необходимостью проведения восстановительного ремонта”, выполненного  ООО “ЭкспертСервис”  4 сентября 2012 года.В ходе рассмотрения  дела судом апелляционной инстанции  ответчику и его представителю было задан вопрос и было заявлено о возможности представления “своего” заключения в подтверждение заявленных доводов. Когда же при этом было заявлено обоснованное ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью представления в суд второй инстанции заключения эксперта-оценщика в качестве специалиста со стороны ответчика, а также  допросе  в связи с этим в судебном заседании эксперта со стороны истца, данные  о котором  в  “Заключении” отсутствуют, в  этом ходатайстве было  безмотивно отказано.

            Таким образом,  обжалуемые судебные решения не являются законными, обоснованными и справедливыми; при этом определение Судебной коллегии по гражданским делам вызывает недоумение, потому что сводит на нет смысл апелляционного рассмотрения дела.  Руководствуясь ст.ст.320-322, 327, 328, 330, Главы 41-1   ГПК  РФ ответчик просил:

1.Истребовать гражданское дело, вынести определение о передаче настоящей кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

2.В судебном заседании суда кассационной инстанции отменить решение  судьи Бутырского районного суда Завьяловой С.И. от 3 сентября 2015 года    по иску Мукина Дениса Викторовича к Казакову Николаю Васильевичу о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП, и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 октября 2015 года;направить дело на новое рассмотрение, в ходе которого принять по делу новое решение, отказать истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме и прекратить производство по делу.

3.В ходе повторного рассмотрения дела по правилам производства в суде первой инстанции привлечь к участию в деле в качестве третьего лица и допросить в судебном заседании  другого участника ДТП - водителя Кожухова А.М.; допросить в судебном заседании суда апелляционной инстанции ответчика Казакова Н.В. В ходе нового рассмотрения дела привлечь к участию в деле в качестве третьего лица ОСАО “Ингосстрах”, истребовать из ОГИБДД УМВД Домодедово Московской области административный материал по факту ДТП, истребовать из ОГИБДД УМВД Домодедово Московской области административный материал по факту привлечения водителя Кожухова А.М к административной ответственности по ст.12.26, ч.1 КоАП РФ, направить запрос в ОСАО “Ингосстрах”  с целью проверки обстоятельств признания события страховым случаем и осуществление ОСАО “Ингосстрах”, очевидно по подложным документам, выплаты в сумме 120.000 руб.; установить виновность одного из водителей в ДТП, вызвать и допросить в судебном заседании эксперта-оценщика Поконова О.В, назначить оценочную экспертизу стоимости восстановительного ремонта аварийного автомобиля с целью проверки достоверности  экспертного заключения №05-09-12 “О результатах независимой технической  экспертизы состояния ТС в связи с необходимостью проведения восстановительного ремонта”, выполненное ООО “ЭкспертСервис”  4 сентября 2012 года.

 

Решение кассации является прогнозируемым. Некоторые авторы называют все это стабильностью судебного решения и всей судебной системы. Так ли это? Может, все это назвать  по-другому -  стагнация? Которая наступает в результате умышленного уничтожения настоящего правосудия. Некоторые работники судебной системы, а судьями их назвать что-то не получается, вообще понимают, что они творят? Понятно, что работают  зачастую в условиях невероятной загруженности, конвейера, но зачем работать исключительно на свои показатели, забывая о людях, ради которых они, как голословно утверждают, и существуют.  Или от своей безнаказанности, которая порождает их вопиющую  вседозволенность, уже совсем страх потеряли.

Кто же это такой там таинственный, в их руководстве, который все это организует. Такое правоохранение  и  правоприменение.   А, главное,  с  какой истинной целью? При этом высшие судьи  продолжают говорить исключительно правильные слова, и говорят они эти свои слова годами (см.: “Идеальный судья – честный сирота?”, “МК”, 2 декабря 2015 г.). А  воз и ныне там. Только все тяжелее.

И слова-то эти совсем расходятся с делами. Так,  опытная профессиональная  мировая судья была подвергнута репрессиям, а потом ей не продлили полномочия лишь потому, что она посмела вынести оправдательный приговор по делу, где надо было привлекать к уголовной ответственности дознавателя за фальсификацию доказательств и злоупотребления. А первым ей предъявил претензии начальник ОВД: “Надежда, ты очумела?! Кто тебе право дал на моей территории оправдывать?”, потом – председатель районного суда: “Тебе, я  смотрю, свое отражение в мантии надоело? Ну так мы с тебя ее снимем!”.  “Статистику она им портит”?  “За следующую  пару лет история этого приговора превратилась в страшилку для новых судей. Про судью-диверсантку стали говорить, что она пострадала “за свои амбиции” (Прим. автора: имеется там, в этой системе, еще одна форма устрашения  “неправильных”  в виде  их оговора. Выглядит она так: “Нервозность создаешь”).  Вызывает оторопь правда о закулисном процессе принятия решений по административным делам: “Мне оно надо, в ваших дорожных знаках разбираться” (см.: “Игра в мантию.Репортер узнал все тайны Фемиды, поработав секретарем в мировом суде”, “МК”,  30 ноября 2015 г.). Кому они служат?

А тот оправдательный приговор, вынесенный судьей  “с амбициями”, был в апелляции отменен, впоследствии был вынесен приговор обвинительный. Был и другой случай, когда за фальсификацию  доказательств по такому же  распространенному делу  был признан виновным и осужден дознаватель, одновременно был вынесен обвинительный приговор  и  по делу, которое он сфальсифицировал. Как такое стало возможным, если одно исключает другое?

Вспоминается в теперь уже давнем прошлом  судья Перовского районного суда Москвы, который извинялся, сочувственно и весьма стеснительно  оглашая свое незаконное, необоснованное  и потому заведомо неправильное решение, когда  несправедливо оставлял без изменения постановление  мирового судьи по административному делу.  На недоуменные  вопросы  участников процесса он грустно ответил: “Обращайтесь в кассационные и надзорные инстанции, которые и формируют эту судебную практику”.

Вновь вопрос  - кто конкретно  и  зачем?

 

 

                                                                                -А если судебную коллегию саму будут вот так же привлекать?

                                                                                -Тогда они, неверное, будут доказывать, что не были надлежащим образом уведомлены о времени и месте судебного заседания.

 

                                                                                Из диалога участников гражданского производства  в Мосгорсуде, на первом этаже которого сразу на входе  справа на стене почему-то написано: “Справедливость – есть высшая из всех добродетелей”.

                                                                                                                               Информация к размышлению

 

23 июня 2015 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял Постановление №25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», значимость которого трудно переоценить, поскольку в этом объемном, состоящим из 133 пунктов документе даны разъяснения практически всем нормам раздела 1 части первой Гражданского кодекса. С вопросом о том, как готовилось это постановление, а главное – что нового оно привнесет в юридическую практику, редакция журнала «Судья» обратилась к судье Верховного Суда Российской Федерации С.В.Романовскому.

-Большое внимание в постановлении уделено юридически значимым сообщениям.

-Действительно, в Постановлении было уделено внимание разъяснению положений ст.165-1 Гражданского кодекса. Это новая очень интересная норма, в ней речь идет о юридически значимых сообщениях. Пленум достаточно подробно разъяснил, из чего нужно исходить при решении вопроса о том, получено или не получено юридически значимое сообщение. В частности, в документе указывается, что физическое лицо считается извещенным, если юридически значимое сообщение направлено по адресу, по которому оно зарегистрировано по месту жительства и по месту пребывания, а юридическое лицо – по тому адресу, который указан в ЕГРЮЛ. Такое разъяснение исключает необходимость заниматься розыском действительного места нахождения адресата, а следует исходить из его обязанности получать корреспонденцию по вышеуказанным адресам.. При этом в постановлении предусмотрено, что между конкретными контрагентами могут сложиться особые отношения и, в частности, способы извещения, которые ими могут использоваться: например, можно направить сообщение на почтовый ящик либо по электронной почте.

Перечень способов извещения расширен? Да, совершенно правильно. Следует отметить, что Пленум дал разъяснение и положению этой статьи о том, что сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Речь идет о том,  что юридически значимое сообщение будет считаться доставленным и тогда, когда по вине адресата он сам его не получил (Выделено автором). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции, и эта корреспонденция вернулась за истечением срока хранения на почте (Не слишком ли расширительно судьи на местах все это понимают?).  В пункте 69 постановления указано, что ст.165-1 подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Это чрезвычайно важное разъяснение, особенно применительно к тем ситуациям, когда адресату присылают извещение, а он уклоняется от получения. Поэтому Пленум достаточно жестко истолковал статью 165-1.

И отныне каждый будет нести бремя негативных последствий за неполучение сообщения, повестки? Да, мы, кстати, указали,  на ком лежит бремя доказывания направления и получения корреспонденции. В данном случае отправитель должен доказать, что отправил извещение по правильному  адресу, действительно сдал его на почту, т.е. предпринял все меры для того, чтобы адресат его получил. А далее, исходя из презумпции хорошей работы почты,   бремя доказывания невозможности получения переходит адресату.

(Прим. авт.:  А как это соотносится с тем что  «в  частности, в документе указывается, что физическое лицо считается извещенным, если юридически значимое сообщение направлено по адресу, по которому оно зарегистрировано по месту жительства и по месту пребывания? Хотели как лучше, получилось как всегда?).

(См.: Романовский С.В. «Верховный Суд принятием Постановления Пленума преследовал цель унифицировать судебную практику», «Судья» №10. 2015 г., С.4-10).

 

Разъяснения, посвященные юридически значимым сообщениям (п.63-68 Постановления), основаны на том, что адрес, по которому направляется сообщение, определяется  наиболее простым, формальным способом…  Если сообщение было направлено по неверному адресу, но адресат его своевременно получил, то считается, что сообщение было осуществлено надлежаще.  В таком случае формальный подход к адресу сообщения не допускается (ст.10 ГК РФ)…  Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат: на нем лежит обязанность по проверке поступившей корреспонденции… 

Хотелось бы отметить, что указанные разъяснения основываются на содержательном подходе к рассмотрению споров и на необходимости защиты добросовестных участников гражданского оборота от различного рода злоупотреблений.  ( Прим. авт.: А что сказать  о «добросовестности» и отсутствии злоупотреблений должностных лиц от правосудия, стремящихся в погоне за сроками рассмотреть  дела  быстро и поспешно, которые забывают при этом и о законности и об объективности,  и которые  зачастую  полностью игнорируют права и законные интересы привлекаемых к гражданской ответственности лиц   и  тем более  их законное право на судебную защиту, справедливость и беспристрастность? ).

Хочется надеяться, что Постановление будет способствовать установлению единообразной  судебной практики по гражданским делам.

(См.: Церковников М.А. «Основные положения гражданского законодательства и общие правила о сделках в новых разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации», там же, С.25).

 

В то же время судья  ВС РФ  С.В.Романовский  говорит о том, что  «…Постановление Пленума Верховного Суда – это документ, необходимый не только и, может, даже не столько судьям, сколько все участникам гражданского оборота и всему юридическому сообществу, потому что, опираясь на изложенные в Постановлении позиции,  все  правоприменители могут предвидеть развитие правовой ситуации и, соответственно, поступать так, чтобы  их права были соблюдены, а права иных лиц не нарушались…» (там же, выделено автором).

А пока – подмосковные судьи объявили письма вне закона. Как сообщает «МК» в начале февраля 2016 года, вызывать участников судебных баталий исключительно по СМС решили служители Фемиды из суда подмосковного Сергиева Посада. Правда, пойти на ноу-хау заставил не технический прогресс, а хитроумная задумка людей в мантиях – ускорить рассмотрение дел. На сайте суда появилось сообщение: «В связи с прекращением финансирования Управлением судебного департамента…». Однако  в  ведомстве, на которое ссылаются сергиевопосадские судьи, прекращать финансирование никто не собирался, бюджет на этот вид расходов сформирован и деньги перечислены. По некоторым данным, представители сергиевопосадской судебной системы решились на рассылку СМС, чтобы  обеспечить более скорое рассмотрение дел. Часто случается, что письма, отправленные старинным способом, доходят до адресатов с большим опозданием – бывает,  что когда судебное заседание уде состоялось   (Прим. авт.:   А это как понимать?).  Более современный способ уведомлений по СМС оказался и дешевле, и эффективнее. Но по закону суды не могут злоупотреблять этим правом – они должны в равной мере использовать две системы оповещения: почтовую и телефонную связь. Нельзя игнорировать и третий вил «коммуникации» - телеграммы.

 

Что на это сказать?  Экс-председатель Московского областного суда  С.В.Марасанова,  стоявшая  у  истоков сегодняшней судебной системы,   читает сейчас книгу  В.Ильина  «Кризис безбожия и утверждает,  что  «борьба за сроки рассмотрения дел не должна сказываться на качестве правосудия».

Слова, слова….

Почему-то  прозревают они лишь в отставке, а  нынешние  отвечают  предъявляемым требованиям  и беспрекословно выполняют   сомнительные указания тех, кто  формирует   современную  судебную практику, когда   «все  правоприменители могут предвидеть развитие правовой ситуации и, соответственно, поступать так, чтобы  их права были соблюдены, а права иных лиц не нарушались»


Наши услуги:
Возмещение ущерба
Ведение гражданских дел по искам страховых компаний - что делать, если страховая не платит?
Помощь в возврате водительских прав - поможем вернуть права после лишения!
Уготовные дела по ДТП - защита обвиняемого по уголовным делам, связанными с дорожно-транспортными происшествиями

Статьи

О принципах современного судопроизводства и существующей судебной практике

Подробнее...

Издание книги ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

Подробнее...

Установление виновности и доказывание обстоятельств дорожно-транспортного происшествия

Подробнее...

Определение момента возникновения опасности при доказывании обстоятельств дорожно-транспортного происшествия

Подробнее...

Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Часть вторая.

Подробнее...

Новости

Когда вызывать ГИБДД в случае аварии?

Подробнее...
Яндекс.Метрика

Наш адрес: 129128, Москва,
Кадомцева пр. 15, оф. 4

Как нас найти

www.adv30.ru - Сайт Филиала №30

© 2015 “Филиал №30 МОКА АП МО”
© Ярошик О.Д.

+7 (499) 235-73-36
+7 (903) 723-04-81